Если в фамилии, указанной в договоре, допущена ошибка, это само по себе не делает договор недействительным. Согласно Гражданскому Кодексу, недействительность сделок регулируется в его первой части, но опечатка в фамилии не является достаточным основанием для признания договора недействительным.
Однако, в случае ошибки в фамилии, суд может провести дополнительные проверки и установить, что это именно опечатка. Это может быть осуществлено путем сопоставления других идентифицирующих данных, таких как серия и номер паспорта, дата рождения, место регистрации.
Таким образом, если суд установит, что ошибка в фамилии является лишь опечаткой и не влияет на идентификацию сторон договора, то договор будет считаться действительным и обязательным для исполнения.
Что будет если в договоре есть орфографические ошибки?
Опечатки, орфографические ошибки и другие аналогичные оплошности в трудовом договоре являются техническими ошибками, которые могут привести к искажению информации. Желательно, чтобы все подобные просчеты были исправлены до подписания договора сторонами. Однако, если опечатки были обнаружены уже после подписания, их также можно исправить.
Что делать если в договоре ошибка?
Обнаруженная в тексте договора опечатка подлежит исправлению по соглашению сторон. Тем не менее многое зависит от того, где именно допущена опечатка. Чаще всего, как показывает практика, опечатка возникает в названии той или иной стороны договора.
Важно отметить, что детали исправления опечатки должны быть договорены между сторонами. Обычно такие соглашения фиксируются в виде дополнительного документа к основному договору. Данный документ должен быть подписан обеими сторонами и иметь юридическую силу.
Опечатки в названиях сторон договора, особенно если они являются юридическими лицами, могут иметь серьезные последствия. Неправильное указание названия может привести к недействительности договора или к некорректному определению сторон. Поэтому рекомендуется всегда обращать должное внимание на правильность указания названий юридических лиц в договорах.
В случае, если опечатка допущена в другой части текста договора, такой как сумма платежа, срок исполнения и другие важные условия, необходимо обратиться к юристу или специалисту в области договорного права для правильного исправления и уточнения данных условий.
Значимость исправления опечаток в договоре необходимо учитывать и принимать все меры для предотвращения возможных юридических проблем. Бережное отношение к правильности и точности информации в договоре поможет избежать недоразумений и споров между сторонами.
Можно ли делать исправления в договоре?
В соответствии с 420 Гражданским кодексом Российской Федерации (далее — ГК РФ), договор — это официальный юридический документ, закрепляющий соглашение между сторонами. Важно помнить, что в юридической практике не рекомендуется делать приписки, зачеркивания или исправления слов в тексте договора. Такие изменения могут быть некорректными и иметь серьезные последствия для обеих сторон.
Можно ли исправлять номер договора?
Законодательство не запрещает вносить исправления в текст договора для исправления ошибок. Однако, оно не определяет конкретного порядка для таких исправлений. Рекомендуется вносить правки только в незначительные ошибки, которые не влияют на смысл договора.
Как исправить ошибку в дополнительном соглашении?
Как исправить такую ошибку в дополнительном соглашении? Законодательством не регламентировано специфическое действие для исправления таких ошибок. Однако, в данной ситуации можно поступить следующим образом.
Во-первых, нужно зачеркнуть одну чертой неверную дату. Во-вторых, вверху документа следует написать правильную дату. В-третьих, необходимо заверить исправление путем подписания руководителей обеих сторон. И наконец, в четвертых, требуется проставить печати организаций на документе.
Такой подход позволит ясно и легко исправить ошибку в дополнительном соглашении. Однако, для осуществления исправления рекомендуется консультироваться с юристом или специалистом в данной области, чтобы убедиться в правильности и законности таких действий.
Источник: glavbukh.ru
Какие ошибки относятся к фактическим?
Фактическая ошибка — это ситуация, когда лицо ошибочно считает, что определенные признаки образуют объект и объективную сторону преступления. Фактическая ошибка может возникнуть из-за неправильной оценки событий или недостаточных сведений о фактах дела. Она является субъективным заблуждением и не влечет уголовной ответственности, так как отсутствует умысел или неосторожность, необходимые для уголовного преступления. Тем не менее, в некоторых случаях фактическая ошибка может быть важным фактором при рассмотрении дела, поскольку она может повлиять на назначение наказания или окончательное решение суда. Как юристы, мы должны учесть фактическую ошибку при анализе обстоятельств дела и защите интересов наших клиентов.
Можно ли вносить изменения в договор ручкой?
Действительно, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, не предусматривается возможность исправления ошибок в договоре путем зачеркивания. Однако, такой вариант допустим, если он не влияет на смысл договора. Вместе с тем, с учетом того, что законодательством не регламентирован порядок внесения таких исправлений, рекомендуется использовать этот метод только для незначительных ошибок. Важно соблюдать осторожность при внесении исправлений, чтобы убедиться, что они не искажают смысл договора.
Как признать подпись недействительной?
Согласно данному тексту, недействительными считаются подписи, которые:
1) Внесли лица, не имеющие активного избирательного права в соответствующем избирательном округе, права на участие в референдуме или отзыве на соответствующей территории;
2) Внесли избиратели, указавшие в подписном листе не соответствующие действительности сведения.
Таким образом, чтобы подписи были считались действительными, необходимо, чтобы лица, вносящие подписи, обладали активным избирательным правом в соответствующем избирательном округе, правом на участие в референдуме или отзыве на соответствующей территории. Кроме того, сведения, указанные в подписном листе, должны соответствовать действительности.
Ошибки в договоре. Как избежать ошибок в договоре с контрагентами
Ж. В. Шпехт
автор статьи, консультант Аскон Что делать, если в договоре с контрагентом обнаружена ошибка, как ее исправить? Как суды толкуют ошибки в договорах? Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей (п. 1 ст. 420 ГК РФ). Также договор – это документ, в котором делать приписки, зачеркивать или исправлять слова в юридической практике не приветствуется, поскольку любые некорректные изменения могут повлечь серьезные последствия для обеих сторон соглашения. Вплоть до признания сделки недействительной или отказа в регистрации договора. Например, договоры аренды недвижимости, заключенные на год и более, купли-продажи недвижимости. Согласно п. 1 ст. 551, п. 2 ст. 651 ГК РФ, п. 2 ч. 2 ст. 14 Закона о госрегистрации недвижимости они являются основанием для регистрации прав на недвижимое имущество (п. 1 ст. 551, п. 2 ст. 651 ГК РФ, п. 2 ч. 2 ст. 14 Закона о госрегистрации недвижимости). Однако, если в договоре имеются такого рода исправлениями, Росреестр возвратит ваше заявление о госрегистрации без рассмотрения (п. 2 ст. 25 Закона о госрегистрации недвижимости).
Необходимо иметь в виду, что в российском законодательстве отсутствует норма, которая закрепляет понятие «ошибки в договоре». Под ошибкой в широком смысле слова понимается непреднамеренное, случайное отклонение от истины или правильных действий, условий. Таким образом, можно предположить, что ошибка в договоре – это отклонение условий договора от истинной воли сторон, для реализации которой и заключается такое соглашение. Можно выделить следующие общепризнанные виды ошибок при заключении договоров: 1) Опечатки. Некое искажение смысла текста или изложенных в нем фактов, например, пропуск буквы или лишняя буква, пропуск слова, его искажение и т.д. Также опечатки часто встречаются в названии предмета договора или сторон, в их реквизитах, в том числе и в банковских, в суммах и пр. 2) Собственно ошибки. Такие ошибки возникают из-за невнимательности или небрежности сторон при оформлении договора в письменном виде, а также при искажении информации, которая оговаривалась сторонами в устной форме. При этом, стоит отметить, что ни одна из сторон в подобных ситуациях не имеет цели ввести в заблуждение или обмануть другую сторону. 3) Ошибки вследствие введения в заблуждение или обмана. Ошибки в данном случае появляются именно из-за преднамеренных действий, умышленно искажающих условия соглашения, обмана или введения в заблуждение одной стороной договора по отношению к другой или третьим лицам. Сделки, совершенные под влиянием заблуждения или обмана, могут быть признаны судом недействительными (ст. 178 и 179 ГК РФ).
Способы исправления ошибок
- Если в тексте договора обнаружены одна-две ошибки, к примеру, пропуск буквы или написание лишней буквы, пропуск слова, ошибка в цифре, неправильное написание предложения в абзаце, уже после его заключения, можно поступить следующим образом.
Зачеркнуть ошибочные слова, а рядом с ними, на том же листе, в свободном месте написать правильные, а именно: «Исправленному с (указываются ошибочные слова или текст) на (указываются правильные слова или текст) верить». Следует заверить такое исправление подписями лиц, уполномоченных на изменение договора, поставить их Ф.И.О. и должность, а также дату.
- Если в тексте договора подобных опечаток или ошибок обнаружилось в большом количестве, в таком случае лучшим вариантом для обеих сторон сделки является переподписание договора или оформление исправлений в дополнительном соглашении к нему.
Можно подготовить допсоглашение об изложении в новой редакции пункта или абзаца договора, или другой его части при необходимости.
На практике составить дополнительное соглашение оказывается проще, а согласовать правки быстрее, чем переподписать договор. Поскольку во многих компаниях, в соответствии с внутренним регламентом, договор перед подписанием сторонами должен быть согласован и завизирован разными службами, что занимает довольно продолжительное время.
Как суды толкуют ошибки в договорах
Любая опечатка или техническая ошибка, которую стороны упустили из виду при заключении сделки, может иметь неблагоприятные последствия как для одной стороны, так и для другой. Что, в свою очередь, рано или поздно может привести к спору между сторонами в судебном порядке. При разрешении гражданско-правовых споров суд, помимо норм права, руководствуется в том числе и заключенным между сторонами договором, а именно его толкованием. Без толкования договора судом не обходится ни один спор.
Так, согласно ст. 431 ГК РФ при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.
Если вышеуказанные правила не позволяют определить содержание договора, должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели договора. При этом принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры и переписку, практику, установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи, последующее поведение сторон.
По смыслу абзаца второго статьи 431 ГК РФ при неясности условий договора и невозможности установить действительную общую волю сторон иным образом толкование условий договора осуществляется в пользу контрагента стороны, которая подготовила проект договора либо предложила формулировку соответствующего условия. Пока не доказано иное, предполагается, что такой стороной было лицо, профессионально осуществляющее деятельность в соответствующей сфере, требующей специальных познаний (например, банк по договору кредита, лизингодатель по договору лизинга, страховщик по договору страхования и т.п.) (п. 45 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 N 49 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора», п. 11 Постановления Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 N 16 «О свободе договора и ее пределах»).
Например, Арбитражный суд Московского округа признал, что пункт соглашения о предоставлении опциона не позволяет определить конкретный размер части доли, подлежащей передаче по договору купли-продажи, поскольку формулировка «в размере до 4,62%» допускает возможность любого значения в диапазоне от 0 до 4,62. В данном случае буквальное толкование понятия «диапазон» приводит к выводу о несогласованности конкретного значения, т.е. неопределенности существенного условия договора, который может быть заключен во исполнение соглашения о предоставлении опциона (Постановление АС Московского округа от 19.02.2019 N Ф05-292/2019 по делу N А40-207820/2017).
Ошибки в договоре и их последствия
Поскольку понятие «ошибки в договоре» в законодательстве РФ отсутствует, попробуем сформулировать его самостоятельно. Ошибка в договоре — это отклонение условий договора от подлинной (но не правильно выраженной) воли его сторон, для реализации которой и заключается договор.
Все отклонения (пороки) воли можно разделить на:
- опечатки (такие отклонения условий договора, которые возникают из-за невнимательности и (как правило) не носят существенный характер);
- ошибки (такие непреднамеренные отклонения условий договора, которые носят существенный характер. При этом если бы стороне, допустившей ошибку, было бы известно об этом на момент заключения договора, она не заключала бы договор на таких условиях);
- заблуждения (такие непреднамеренные или преднамеренные существенные отклонения условий договора, при которых одна из сторон ненамеренно искажает свою волю или волю контрагента (т.е. — добросовестно заблуждается)). Сделка, совершенная под влиянием заблуждения, может быть признана судом недействительной в порядке, предусмотренном статьей 178 Гражданского кодекса РФ;
- обман (преднамеренные существенные отклонения условий договора, при которых одна из сторон намеренно (умышленно с помощью уловок и (или) хитрости) искажает волю контрагента). Сделка, совершенная под влиянием обмана, может быть признана судом недействительной в порядке, предусмотренном статьей 179 Гражданского кодекса РФ.
В данной статье мы будем рассматривать только самые распространенные отклонения условий договора от подлинной (но не правильно выраженной) воли его сторон, возникших в результате ошибок (т.е. непреднамеренных отклонений условий договора, которые носят существенный характер). Обычно такие ошибки возникают из-за невнимательности сторон или из-за того, что не все условия договора были оговорены.
Ошибки в преамбуле
В преамбуле договора чаще всего встречаются следующие ошибки:
- отсутствие сведений о полномочиях, на основании которых действуют представители сторон (устав, доверенность и др.);
- от имени одной из сторон действует неуполномоченное лицо (например, ИО (ВРИО)). Достаточно часто в преамбуле договора встречается такое наименование должности руководителя организации как «исполняющий обязанности генерального директора» (ИО) или «временно исполняющий обязанности генерального директора» (ВРИО), однако ни ГК, ни Законы «Об акционерных обществах» и «Об обществах с ограниченной ответственностью» не предусматривают такой единоличный исполнительный орган юридического лица как ИО или ВРИО. Более того, наличие в уставе такого органа и наделение такого органа правом решать какие-либо вопросы будет являться прямым нарушением закона, т.к. в этом случае органы юридического лица будут лишаться права осуществлять полномочия, прямо отнесенные к их компетенции. Следовательно, все юридически значимые действия (в т.ч. и заключение договора) не могут расцениваться как совершенные от имени юридического лица. Данный вывод подтверждается и судебной практикой, так Федеральный арбитражный суд Московского округа в Постановлении от 09.01.2004 по делу № КГ-А41/10211-03 справедливо счел невозможным принятие отказа от кассационной жалобы, подписанного исполняющим обязанности генерального директора ЗАО, действующим на основании приказа генерального директора, так как руководитель назначается решением общего собрания, а полномочия и случаи исполнения его обязанностей уставом общества не предусмотрены. Для того, чтобы избежать таких ошибок необходимо до заключения договора запрашивать у контрагента копии правоустанавливающих документов, на основании которых действует то или иное лицо.
Ошибки в предмете договора
В предмете договора чаще всего встречаются следующие ошибки:
- аренда недвижимости: объект недвижимости не указан (не выделен в приложении) или его нельзя идентифицировать. В таких случаях в соответствии с правилами статьи 432 ГК суды признают, что договор считается не заключенным, т.к. не указаны данные, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче арендатору в качестве объекта аренды;
- работы (услуги): не указаны: конкретный объем и вид, требования, которым должен соответствовать результат работ (услуг), в результате у сторон договора может возникнуть спор как к качеству результата, так и к порядку его достижения (в случаях, когда порядок проведения работ является важным условием).
Если предмет договора (в том числе — перечень и (или) объем работ (услуг)) не согласован, то договор является незаключенным и не порождает для его сторон никаких прав и обязанностей. Следовательно, стороны не могут потребовать выполнения договорных обязательств и применить ответственность за их нарушение, установленную законом или договором.
Если условие о порядке (способе) проведения работ (оказания услуг) не согласовано, то (в соответствии с п. 3 ст. 703 ГК, положения которой применяются к договору возмездного оказания услуг (ст. 783 ГК)), исполнитель вправе провести работы (оказать услуги) тем способом, который он определил самостоятельно.
При нечетком указании предмета договора суд может признать договор незаключенным.
Ошибки при определении цены договора
При написании раздела «Цена договора» чаще всего встречаются следующие ошибки:
- ни из договора, ни из приложений к нему не ясен порядок образования цены (нет ни калькуляции, ни сметы, ни прейскуранта и т.п.);
- цена договора выражена в иностранной валюте в то время как договор заключен между двумя российскими юр. лицами на территории РФ, используются материалы и оборудование, приобретенные на территории РФ;
- не определен порядок расчетов (кто, в течение какого времени и с момента наступления какого события обязан произвести оплату). Если условие о порядке оплаты не согласовано, то заказчик должен будет оплатить работы (услуги) в течение 7 дней с момента предъявления исполнителем требования в соответствии с п. 2 ст. 314 ГК РФ, если иной срок не предусмотрен законом, иными правовыми актами или не вытекает из обычаев либо существа обязательства. Условие о порядке оплаты услуг может быть признано судом существенным условием договора на основании п. 1 ст. 781 ГК. В этом случае договор будет считаться незаключенным и стороны не вправе будут требовать его исполнения (т.е. исполнитель не вправе будет потребовать от заказчика оплаты оказанных услуг, а заказчик не сможет потребовать оказания услуг либо предъявить требования в связи с ненадлежащим их качеством). Аналогичные последствия наступают для сторон, если условие о порядке оплаты является существенным условием договора в силу прямого указания закона (ст. 432 ГК РФ). Вместе с тем согласно новой редакции ст. 432 ГК, вступившей в силу с 1 июня 2015 года, сторона, которая полностью или частично приняла исполнение по договору либо другим образом подтвердила его действие, не вправе требовать признания договора незаключенным, если заявление такого требования с учетом конкретных обстоятельств будет противоречить принципу добросовестности (п. 3 ст. 432 ГК).
Ошибки при приемке товара, объекта недвижимости, результата работ (услуг)
При написании раздела «Порядок приемки» работ (услуг), товара (по договору купли-продажи или поставки) или объекта недвижимости (по договору аренды или найма) чаще всего встречаются следующие ошибки:
- отсутствует порядок приема результата товара, работ (услуг) или объекта недвижимости. Если в договоре не согласован срок составления и подписания акта приемки, то акт должен быть подписан в соответствии с п. 2 ст. 314 ГК в течение 7 дней со дня предъявления одной из сторон соответствующего требования;
- отсутствует согласованная сторонами форма акта приемки работ (услуг).
При приемке товара (по договору купли-продажи или поставки) или объекта недвижимости (по договору аренды или найма) из-за отсутствия согласованной формы акта и (или) порядка приемки достаточно часто возникают споры по количеству и качеству товара, а также состояния объекта недвижимости и ниходящегося там имущества.
При отсутствии согласованного порядка приема результата работ (услуг) и формы акта недобросовестные заказчики могут настаивать на возврате уплаченных сумм, либо вообще отказаться от оплаты работ (услуг), ссылаясь (к примеру) на то, что услуги не были оказаны.
Если требования к содержанию акта приемки работ (услуг) не согласованы, то стороны могут составить акт, предусмотрев в нем сведения, указанные в ч. 2 ст. 9 Закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». При этом акт также должен включать перечень проделанных работ (оказанных услуг) и сведения об их объеме, иначе он не будет признан надлежащим доказательством факта оказания услуг и исполнитель не вправе будет требовать их оплаты по ст. 781 ГК.
Прочие условия
При написании других разделов договора чаще всего встречаются следующие ошибки:
- права и обязанности сторон изложены не достаточно точно. Такие условия договора могут привести к спору между его сторонами;
- договором не предусмотрены условие о качестве работ (услуг) и (или) гарантия качества результата работ (услуг). Если условие о качестве услуг не согласовано, то (согласно ст. 721 ГК) исполнитель должен выполнить работу (оказать услуги), качество которых соответствует требованиям, обычно предъявляемым к работам (услугам) данного вида. Например, в отношении юридических услуг таким требованием можно считать знание исполнителем законодательства. Кроме того, исполнитель, оказывая услуги, обязан действовать экономно и расчетливо. В частности, предоставляя консультации, выполняя установленные процедуры, направленные на заключение заказчиком договора, он должен принять меры по предотвращению чрезмерных расходов заказчика (п. 1 ст. 713 ГК, Постановление Президиума ВАС РФ от 24.09.2013 № 4593/13). Если условие о гарантии качества услуг не согласовано, то исполнитель будет нести ответственность за ненадлежащее качество проделанных работ (оказанных услуг), в том числе за недостатки их материального результата, в соответствии со ст. ст. 721, 723 ГК, если эти недостатки заказчик обнаружил в течение гарантийного срока, предусмотренного законом, иным правовым актом или обычаями делового оборота (п. 1 ст. 722 ГК), либо в течение разумного срока, но в пределах двух лет со дня передачи результата услуг (п. 2 ст. 724 ГК). Применение норм о подряде к отношениям, возникшим из договора возмездного оказания услуг, следует из содержания ст. 783 ГК и допускается судебной практикой;
- не урегулирован вопрос об убытках и неустойке за нарушение своих обязательств одной из сторон договора. В этом случае неустойка признается зачетной и убытки могут быть взысканы только в сумме, не покрытой неустойкой (п. 1 ст. 394 ГК).
- не урегулирован вопрос ответственности сторон при порче и гибели имущества (в том числе — до передачи результата работ заказчику). Такие условия договора могут привести к спору между его сторонами. К примеру, при производстве ремонтных работ в помещении заказчика из-за виновных действий работника исполнителя случился пожар, в результате которого полностью выгорело не только это помещение вместе с дорогостоящим оборудованием, но и были причинены убытки соседним помещениям;
- не указаны сроки проведения работ (оказания услуг). Если сроки проведения работ (оказания услуг) не согласованы сторонами, то (в соответствии с п. 2 ст. 314 ГК), срок проведения работ (оказания услуг) в таком случае составляет 7 дней с момента предъявления заказчиком соответствующего требования, если обязанность исполнения в другой срок не предусмотрена законом, иными правовыми актами или не вытекает из обычаев либо существа обязательства;
- не указан срок действия договора. Если начальный и конечный сроки оказания услуг не установлены, то это не влечет признание договора незаключенным. Сроки могут быть определены в соответствии с п. 2 ст. 314 ГК;
- к обстоятельствам непреодолимой силы относят пожар, в то время как не всякий пожар является обстоятельством непреодолимой силы (пожар обычно возникает по вине человека из-за несоблюдения им соответствующих правил, и, следовательно, не может являться тем исключительным обстоятельством, которое нельзя предотвратить в случае соблюдения правил пожарной безопасности);
- не указана подсудность (в какой суд сторона должны обратиться в случае спора). В этом случае действует общее правило о подсудности, согласно которому истец обращается в суд по месту нахождения ответчика. Из этого правила существуют исключения, к примеру, для потребителей;
- не изложен порядок изменения и расторжения договора. На первый взгляд многим может показаться — чего проще перестал выполнять свои обязательства по договору — и все — договор расторгнут (или поднял цену и все — другая сторона будет сразу платить по новой цене). Но при этом почему-то не принимают во вримание, что другая сторона может потребовать исполнять свои обязательства в соответствии с условиями договора (и будет права) до тех пор, пока этот вопрос не будет урегулирован. Чтобы избежать такой ситуации в договоре целесообразно изложить порядок его изменения и расторжения;
- не указано — какие документы приложены к договору;
- не указаны адреса, банковские и другие реквизиты сторон;
- в договоре без согласования сторонами использовано факсимиле, что является недопустимым на основании требований статьи 160 ГК.
Надеюсь, что эта статья поможет свести к минимуму количество ошибок и избежать спорных ситуаций при составлении и исполнении договора.
Если договор уже подписан и избежать ошибок до его подписания не удалось, то их можно исправить путем:
- перезаключения договора;
- составления дополнительного соглашения к договору.
Статья написана и размещена 29 февраля 2016 года. Дополнена —
Копирование статьи без указания прямой ссылки запрещено. Внесение изменений в статью возможно только с разрешения автора.
2. В соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, документ, содержащий ошибочную фамилию, может быть признан недействительным.
3. Ошибка в фамилии может быть любого характера, включая опечатки, неправильное написание или неправильный перевод, и может возникнуть как по вине одной из сторон, так и по ошибке работника нотариата или же третьего лица, занимавшегося подготовкой документа.
4. При определении вопроса о действительности договора с ошибочной фамилией, суд будет учитывать намерение сторон, а также преимущественно анализировать содержание и контекст договора.
5. В случае, если ошибка в фамилии несущественна и не может привести к двусмысленности или неопределенности в определении сторон договора, суд может рассматривать договор как действительный и обязывающий для сторон.
6. Однако, если ошибка в фамилии существенна и может привести к искажению содержания договора, суд может признать договор недействительным.
7. В таких случаях, стороны, пострадавшие от ошибки в фамилии, могут обратиться в суд с требованием о признании договора недействительным, воспользоваться возможностью исправления ошибки или потребовать компенсации ущерба, причиненного недействительным договором.
8. Поскольку каждый конкретный случай требует индивидуального анализа, для получения точного и квалифицированного ответа на данном вопросе, рекомендуется обратиться к юристу или адвокату, специализирующемуся в области гражданского права Российской Федерации.
Конечно, вот пример из судебной практики: В одном деле договор аренды был подписан с неправильной фамилией арендатора из-за технической ошибки. Однако в ходе рассмотрения дела выяснилось, что обе стороны осознанно заключили договор и подтвердили свои намерения. Суд признал договор действительным, так как техническая ошибка в фамилии не влияла на намерения сторон и суть сделки.